医疗损害赔偿起诉书

2025-03-01

医疗损害赔偿起诉书(共10篇)

1.医疗损害赔偿起诉书 篇一

医疗损害赔偿起诉状范文:

上 诉 状

上诉人:杨某,女,1978年生,汉族,住北京市朝阳区***园***号楼*单元***室,电话:1500*******。

被上诉人:北京某医院,驻北京市朝阳区***路**楼,邮编:100***,法定代表人黄彩英院长,电话010-877*****。

上诉人与被上诉人医疗损害赔偿纠纷一案,因不服北京市朝阳区人民法院朝民初字第15*33号民事判决,现提出上诉。

上诉请求:

1、依法判令被上诉人赔偿上诉人医疗费257969.15元、误工费15151.15元人民币、护理费400元、交通费1000元、住院伙食补助费250元、营养费150元、精神损害赔偿金100000元,以上共计人民币374920.3元;

2、依法判令本案的鉴定费用和诉讼费用由被上诉人承担。

事实与理由:

上诉人认为,本案应由被上诉人承担本案损害后果全部的赔偿责任。理由如下:

一、原审判决未认识到本案的性质属于一般民事侵权行为而不属于特殊的侵权行为(医疗侵权),导致本案未予上诉人全部赔偿而仅部分赔偿。即原审判决未对非法行医的性质、两类医疗产品存在缺陷的事实进行评价。

本案鉴定结论证明上诉人主张的损害后果是真实存在的,在未考虑产品质量问题及非法行医两种因素的条件下,被上诉人因告知瑕疵等过错应当承担40%责任,这在鉴定结论中也都明确做出了说明。但是除此之外,上诉人请求人民法院对被上诉人非法行医行为和注射产品“爱贝芙”、乳房假体产品质量存在缺陷,及其造成上诉人的人身损害所对应的民事责任进行认定,并确定相应赔偿责任。

(一)“非法行医”不属于法律意义上的“医疗行为”,而是属于普通的民事侵权行为。

非法行医的本质是一种民事欺诈行为,被上诉人使用非卫生技术人员为上诉人实施诊疗,被上诉人是知情的,其主观上存在欺诈的故意。这不但使得患者来“专业”的医疗机构就医、找专业和有合法资质的医务人员进行诊疗的目的落空,而且因被上诉人披着医院的外衣却偷梁换柱、非法使用其他人员来为患者诊治,行为本身存在着极大的主观恶性、欺骗性,同时也把患者也置于高度的危险之中。被上诉人的这一行为,导致应其行为与合法、常规的医疗行为加以区别,具体到本案,即被上诉人安排刘淑芹为患者注射“爱贝芙”的行为,因刘某系非卫生技术人员作为主体进行操作,其行为合法性已经丧失,其性质上已经不再属于“医疗行为”,本案属于普通的民事侵权行为。

(二)本案能够证明非法行医与损害后果之间的直接因果关系。

本案事实能够证明,被上诉人非法行医行为与上诉人损害后果之间存在直接因果关系。具体说明如下:“爱贝芙”属注射填充材料,注射时技术要求较高,需要注射人员熟悉注射部位皮肤厚度,并正确掌握注射层次,需要注射在真皮网状层的深层,因为注射层次往往与并发症密切相关。而上诉人发生的多个部位可触及中等硬度质地的皮下组织说明,注射者(非卫生技术人员刘淑芹)非但不能区分眼睑和眼底,还不能正确认知皮下和真皮网状层等组织,未能将爱贝芙注射在真皮层,而是全部注射到皮下(鉴定报告p6第18行也对此观点也加以印证)。正是由于医方使用了缺乏最基本的专业素质的非卫生技术人员,大胆操刀进行“爱贝芙”注射,因注射部位不清,注射层次错误而直接引发了上诉人面部多处出现硬结等严重损害后果。

(三)被上诉人为患者注入体内的是未经合法注册、严禁上市的缺陷医疗产品。原审未处理因缺陷产品致害的赔偿责任。

被上诉人注射所使用的爱贝芙产品未能通过国家食品药品监督管理局注册登记,庭审中也未能依法提供产品合格证、产品规格型号、条形码等应当提交的产品信息,应认定其产品存在缺陷。被上诉人作为产品的销售者和植入着,其应对所用产品质量相关信息是否合法负有严格的审查和注意义务。因此,对此缺陷,被上诉人是明知的主观状态。

结合上述两个事实,即被上诉人使用非卫生技术人员在注射中的失误操作 (非法行医的行为),加之其使用未经合法注册、严禁上市的缺陷医疗产品,两者结合,直接导致了本案损害后果的发生。本案既有被上诉人主观上的欺诈等过错因素,又有注射过程中的严重、和可证明的明显操作错误,同时该错误操作又直接导致了多部位硬结等损害的发生,该行为的性质完全符合一般民事侵权责任中过错、损害后果、两者之间因果关系的构成要件,原审判决应当对非法行医行为及后果予以评价并应当适用《侵权责任法》有关人身损害赔偿的基本原则---全部赔偿原则,即侵权行为人因侵权行为对他人造成损害的,赔偿责任的大小,以其侵权行为所造成的实际损失为依据,予以全部赔偿。同时《侵权责任法》第47条规定: “明知产品存在缺陷仍然生产、销售,造成他人死亡或者健康严重损害的,被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。”依据该条,被上诉人不但应该对上诉人进行全额赔偿,而且应该进行惩罚性赔偿。因欺诈和产品缺陷而产生的民事赔偿依据和理由将更加充分。

即使被上诉人的证据材料中未对注射过程进行描述,也应因其举证不能而承担相应的不利后果。同时应根据原审判决援引的《侵权责任法》第58条,直接判令被上诉人承担全部的民事赔偿责任。至于原审认为非法行医仅承担行政责任的说法,更是不攻自破。是否仅承担行政责任,应该严格区分两种情况:如果仅发现非法行医存在但未造成患者损害后果,因其行为的危险性和对行政法规的违反,应处以行政处罚;如果既存在非法行医又造成了对患者的损害后果,符合了普通民事侵权法律责任的构成要件,其行政责任和民事责任依法均应承担。

(四)医方植入的乳房假体与 “爱贝芙” 同样存在产品质量缺陷,应当承担同上文相同的全部赔偿、甚至是惩罚性赔偿责任,在此不赘。

二、鉴定结论不应成为判定本案事实和责任构成及其比例的唯一标准,因为本案中鉴定机构未对非法行医、两类医疗产品存在缺陷等违法行为进行评价。

本案中鉴定结论未对非法行医、两类医疗产品存在缺陷进行评价,是囿于鉴定机构的业务范围。原审判决也未对上述事项作出明确评价,对此上诉人对判决结果表示异议。

(一) 对于非法行医,原审判决认为,被上诉人非法行医的行为仅应承担行政责任,民事责任的承担仍应当以该行为与本案的损害后果存在因果关系为前提。但是对于两者之间是否存在因果关系,原审认为依鉴定结论本案因果关系的参与度应为40%。但是鉴定结论明确说明将不对“非法行医”做出评价,40%的参与度针对的是手术中“告知不足”的医疗过失行为(鉴定结论第7页第6行),不是针对非法行医。

非法行医与本案的损害后果所存在明确的因果关系及其理由,本诉状在上文“一”中已做清楚的论述。另外,本案上诉人是面部改善型的诊疗,不存在原发性疾病,就医后所有的症状和损害都是被上诉人注射行为后出现的.,并且无证据表明这些后果是上诉人的特殊体质引起的。依据现有判决,让一个毫无过错的受害人再承担60% 的损害后果责任,于法无据,且有失偏颇。

(二)鉴定机构未对本案涉及的两类医疗产品存在缺陷进行评价,但是原审法院应对产品是否存在缺陷及其民事责任进行评价。

上诉人认为,根据《侵权责任法》第47条的规定,被上诉人应因产品存在缺陷承担相应的惩罚性赔偿。

三、原审医疗费的计算存在错误。上诉人医疗费支出共计257969.15元,有相关票据为证,请二审法院勘误。

四、关于本案的精神损害赔偿。

被上诉人所使用的所谓“医务”工作人员,和其广告中的“著名”产品,让曾经躺在其手术台上的上诉人不寒而栗,也让其他了解了案件事实真相的人触目惊心。上诉人的“历险”经历、随后得知的欺诈情节,和将伴随当事人终身的面部多处硬块、及身体上部位的不对称,给本来爱美、求美的上诉人造成的精神损害是无法言说的,也是不为亲身经历者所感知的。更让上诉人煎熬的是,这种巨大的精神压力和刻骨的精神痛苦是每天、每时每刻都将不得不面对的,而且这个负面的感受将伴随一生。请贵院和法官体恤上诉人的经历,厘清事实,明确责任,对虚假宣传等民事欺诈行为进行有力打击,让不法者慑于法律的威严而而尽力减少类似事件的发生,才能使判决取得良好的社会效应,并平复受害人心中的怨愤和不满,以期渐渐平复本已受损的医患关系。

恳请法院以事实为依据,以法律为准绳,依法予以改判。

此致

北京市第二中级人民法院

上诉人:杨某

代理人:朱律师

12月16日

2.医疗损害赔偿起诉书 篇二

医疗损害与赔偿事关医患双方利益与民事或法律关系。在医疗纠纷中,如何客观公正地处理好医疗损害与赔偿问题,制定科学合理的标准、制度和法律,一直是世界各国医务管理者和法律界人士关注和研究的重要内容。不久前在北京召开的第十七届世界医学法学大会上,中外医学法学工作者分别从医疗制度、医疗损害与赔偿的因果关系、医疗侵权的特殊性以及如何处理医疗损害与赔偿问题等方面交流了医疗损害与赔偿相关的法律问题。本刊在中国卫生法学会有关领导的支持下,从中精选了几篇论文作为特别策划刊出,相信对关注此课题的相关人士一定会有所裨益。

3.医疗损害赔偿起诉书 篇三

施暴成性,丈夫屡屡虐待妻子

蔡家莉是江西鹰潭天宝有机玻璃制品厂职工,跟丈夫曾铁辛于2007年10月1日结婚。婚后不久,蔡家莉就发现曾铁辛有大男子主义,而且性情粗暴。一天晚上,就男人该不该做家务的问题两人发生了争执,蔡家莉认为丈夫也有责任做家务,曾铁辛听了竟暴跳如雷,以“胆敢跟丈夫顶嘴”为由打了蔡家莉两巴掌。蔡家莉被打蒙了,她没想到婚前一直对她百般呵护的丈夫如此粗暴。

更让蔡家莉痛心的是,从那以后,曾铁辛便隔三差五地对她动粗。有一次,蔡家莉的单位搞联欢晚会,允许带家属参加。蔡家莉为了缓和跟丈夫的关系,带曾铁辛出席了联欢会。其间举办了舞会,因为曾铁辛不会跳舞,蔡家莉也不想跳,可单位的几位男同事不断前来盛邀,蔡家莉用眼神征求曾铁辛的意见。曾铁辛碍于面子,故作大方地说:“想跳你就去跳吧!”蔡家莉便高兴地跟一位同事跳了起来。没想到晚会结束,一回到家曾铁辛便勃然变色,揪住蔡家莉的头发恶狠狠地大骂:“你这个贱货!老实说,和那个高个子男的到底啥关系?”蔡家莉一边挣扎一边喊:“你疯了?我们就是同事!”“想骗老子!我看你们够亲密的,不然他为啥一再邀请你?你还跟他有说有笑的!”蔡家莉一再解释两人只是同事,可曾铁辛根本不听,下狠手把蔡家莉打了一顿。

屡受皮肉之苦,蔡家莉想到了离婚,可又觉得面子上过不去,想来想去还是打消了离婚的念头。

2008年年初,蔡家莉怀孕了,曾铁辛欢喜了一阵子,对她动拳脚也明显比过去少了。蔡家莉天真地想,等以后生了孩子,也许丈夫会改掉臭脾气。她知道曾铁辛很希望要个儿子,如果自己能给他生个大胖小子,他肯定会像婚前一样对她好。然而蔡家莉的美梦被女儿的降生给击碎了!女儿出生的当晚,曾铁辛一阵大骂后便从医院消失了。一个星期后,蔡家莉抱着女儿回到家,曾铁辛的老毛病又犯了,动不动就对她拳打脚踢。性格懦弱的蔡家莉竟怪自己不争气没能生儿子,任由丈夫发泄。

受虐致残,想离婚却阻力重重

转眼到了2009年10月17日,这天,女儿满周岁,蔡家莉邀了几位双方至亲来家里给女儿庆生。蔡家莉事先跟曾铁辛打过招呼,可他爱答不理地根本不当一回事。到了傍晚6点钟,受邀的人陆续到齐,曾铁辛却迟迟不露面。大家等了一个小时,仍不见曾铁辛回来,蔡家莉便自作主张宣布开席。谁知,就在大家为孩子举杯庆贺时,曾铁辛回来了。虽然当着大家的面他自罚了三杯酒,也为回来晚了跟大家道了歉,整个吃饭的过程中也表现得像一个好丈夫、好父亲,但他内心深处却对妻子不等他回来就开席十分恼火,认为妻子没把他当成一家之主。待宾客散去,已经喝得半醉的曾铁辛笑脸一收便对蔡家莉破口大骂:“你个臭娘们儿,我还没到家你就开席了,是不是成心让我难堪?”蔡家莉连忙解释:“等你好长时间你都不回来,所以……”没等她把话说完,曾铁辛一把揪住她的衣领,随手给了她一个耳光,骂道:“你还狡辩!看来老子得给你一点颜色瞧瞧!”说着,用膝盖使劲撞蔡家莉的腹部。蔡家莉痛苦地叫了一声蹲在了地上。曾铁辛眼露凶光,厉声问:“以后还敢不敢跟老子作对?”然后揪着蔡家莉的衣领想把她提起来,蔡家莉挣扎着说:“你松手!松手!”她本能地拽他的手。曾铁辛火了,抬腿一脚重重地踹在了蔡家莉的小腿上。只听蔡家莉“哎哟”一声惨叫,当即趴在地上疼得打起滚来。曾铁辛酒醒了一半,慌忙拨打了急救电话。半个小时后,蔡家莉被送进了医院。

医院拍片检查发现,蔡家莉的左腿膝关节严重错位,属二级伤残。如果做牵引手术,起码需要住院三个月左右才能恢复。对于正在工作的蔡家莉来说,住院意味着三个月不但没有工资而且还要支付昂贵的医疗费。可假如她不住院治疗的话,她的这条腿就很可能会残废。蔡家莉经过和娘家人商议,打算住院动手术。

蔡家莉住院后,曾铁辛不管不问,连医院的门也没踏进半步。这让蔡家莉很是伤心。她怎么也想不通,丈夫竟然会是这样无情无义的男人!蔡家莉的家人对曾铁辛的所作所为愤愤不平,觉得他做得太过分!蔡家莉的弟弟几次想找曾铁辛算账,都被父母拦住了。善良的蔡家父母怕把事情闹大了对女儿今后的生活不利,他们抱着“家丑不可外扬”的心态尽量息事宁人。

蔡家莉在医院住了将近四个月,出院后留下了跛脚的后遗症。出院那天,蔡家莉打电话给曾铁辛,让他拿钱补交住院费。万没想到,曾铁辛竟说:“你不是有私房钱吗?这下可以派上用场了。”闻听丈夫如此绝情,蔡家莉伤心到了极点,再一次想到了离婚。

因此,出院后蔡家莉没有回自己的家,而是住到了娘家,她下决心和狠心的丈夫离婚。曾铁辛见蔡家莉这回动了真格的,有些急了,赶紧买了礼品来到岳父母家求情。他首先向两位长辈作了自我检讨,又当着岳父母的面保证以后再也不“欺负”蔡家莉,好好照顾她。他“真心痛悔”的态度打动了岳父母,他们同意做蔡家莉的思想工作,劝她回家。

在父母的反复劝解下,加上担心离婚影响女儿的成长,蔡家莉再一次放弃了离婚的打算,跟曾铁辛回了家。

最初的几个星期,曾铁辛对蔡家莉的态度还好,臭脾气也有所收敛。这让蔡家莉又看到了希望,认为以后的日子丈夫不会再对她怎么样了。可没想到,好景不长,两个月后的一天深夜,曾铁辛醉醺醺地从外面回来,这时蔡家莉和女儿已经睡了。曾铁辛硬是把蔡家莉弄醒,并要和她过夫妻生活。蔡家莉说自己很疲劳,不想做那事。曾铁辛不高兴了,不顾蔡家莉的拒绝强行要行房。蔡家莉不予配合。这下惹火了曾铁辛,他粗暴地折腾蔡家莉。蔡家莉进行反抗,曾铁辛便对她大打出手,甚至扒光她的睡衣将她拖到床下,在地上对她施暴。

曾铁辛彻底绝望了,铁了心要离婚。她本想带着女儿搬回娘家去住,可又担心善良的父母耳根子软,只要曾铁辛说些漂亮话,他们就会劝她回去,她决定不再回父母家。于是,蔡家莉在一位女同事的帮助下,在靠近市郊的地方租了一室一厅的民房,月租金500元。这对于只有900多元月薪的蔡家莉来说,只能勉强应付。房子租下来的当晚,蔡家莉第一次面对面地向曾铁辛提出了离婚的要求,她的态度很坚决。曾铁辛开始说了一些痛悔的“软话”想留住她,已经死心的蔡家莉态度坚决执意要离,曾铁辛当即发怒了,又对她一阵拳打脚踢,而且还抽出皮带猛抽蔡家莉,直打得蔡家莉遍体鳞伤。

第二天,蔡家莉趁曾铁辛不在家时,带着女儿离开了家。曾铁辛回家后没见到蔡家莉,以为她又回了娘家,于是厚着脸皮赶到蔡家,却没有找到妻子和女儿。他无论如何也想不到,蔡家莉住进了出租屋。

白天,蔡家莉上班时把女儿放在厂里的托儿所;晚上,她自己给女儿洗澡、喂饭、讲故事。为了保证女儿有足够的营养,蔡家莉每天给女儿做好吃的,自己却省吃俭用,在单位食堂吃一顿饭只花四五块钱。一个月下来,蔡家莉瘦了五六公斤。这令前来看望她的父母很是心疼。母亲实在受不了,声泪俱下地恳求她搬回娘家住,并答应不再劝她与曾铁辛和好。蔡家莉这才搬回了娘家。

曾铁辛得知消息后,再次来到蔡家,被蔡家父母挡在了门外。

怒告丈夫,受害妻子如愿获赔偿

2011年11月,蔡家莉所在的有机玻璃制品厂倒闭,她一次性获得10000多元安置费后下岗了。这一现实无疑给蔡家莉的生活带来了困境。下岗后的蔡家莉因腿脚不便,又无特殊的技术专长,一时在人才市场很难找到工作。母女俩的生活成了问题。而曾铁辛一直不同意离婚,所以离婚的事一拖再拖。已经与丈夫分居的蔡家莉几次想要曾铁辛支付女儿的抚养费,曾铁辛却说:“你要抚养费可以,但你必须搬回来住,并且答应不离婚。”对于曾铁辛的这一要求,蔡家莉说什么也不答应,曾铁辛也一直坚持不给抚养费。蔡家莉非常气愤,经一位朋友指点,她决定起诉丈夫。

蔡家莉聘请了一名律师,向法院提起诉讼,以曾铁辛实施家庭暴力对她造成了身体伤害并留下后遗症为由,要求丈夫赔偿其经济损失,并请求法院根据他们“恶劣的婚姻状况”判决两人离婚。

蔡家莉的起诉是要求先赔偿她的损失再离婚,这给法官出了一道难题。因为家庭财产为夫妻共有,请求婚内赔偿执行起来有难度,所以一般类似的案子都是离婚与赔偿同时立案,先判离婚,再判赔偿。因此,法院接到蔡家莉的起诉后,法官之间出现了分歧,有人认为不能立案,因为家庭财产为夫妻共有,不分你的我的,妻子向丈夫索赔很难执行;另一种看法则认为,妻子告丈夫施暴,并要求其赔偿,无论从保护妇女儿童权益方面,还是从打击家庭暴力方面考虑,都应予以支持。虽然婚内的夫妻财产属于双方共有,但法律仍保护个人财产,如果受害的妻子能够得到赔偿,那么这部分财产就属于其个人财产。换句话说,无论是先判还是后判这对夫妻离婚,妻子都应从丈夫那里得到相应赔偿,而且这笔赔偿款可以从夫妻共同财产中本应属于丈夫的那一部分中划拨。经过一番争论、权衡之后,法官最终统一了意见,决定采取离婚、赔偿并进的方式处理这起民事案件。

曾铁辛接到法院的传票时大吃一惊,他怎么也不会想到,一向忍气吞声的蔡家莉会到法院去告他,并向他提出赔偿要求。他慌了手脚,再次厚着脸皮来到岳父母家,声泪俱下地当着岳父岳母的面对蔡家莉说:“看在我们还是夫妻的情分上,你就撤诉吧!你要钱我可以给你,干吗要闹到法庭上去呢?离婚就算了吧!”蔡家莉再也不吃他这一套,一口回绝。曾铁辛见这一招不灵,亮出另一张王牌:“那你就看在我们女儿的面子上,别走这条路。”蔡家莉仍不为所动。曾铁辛狗急跳墙,恼怒地说:“如果你敬酒不吃,那我就奉陪到底!”

2012年3月12日,案子开庭审理。原、被告双方的辩护律师先后提出辩护意见。蔡家莉的代理律师首先向法庭详细陈述了曾铁辛如何对蔡家莉施暴,又如何在蔡家莉被打伤后置之不理的事实,当场出示了医院的检查报告、X光片及医院出具的蔡家莉左腿膝关节“二级伤残”的报告作为证据,认为被告对原告实施家庭暴力导致原告受到伤害并落下残疾,理应赔偿原告的经济损失。而且鉴于原被告之间感情已经破裂,应判决两人离婚。曾铁辛的律师也亮明了观点,说原被告之间因为家庭矛盾确实曾经发生冲突,对原告造成了一定伤害,但两人系夫妻关系,财产共有,赔偿无从谈起。被告认为两人仍有感情,不同意离婚,希望通过庭下调解解决夫妻矛盾。双方就该不该赔偿的问题争执了三个多小时,也没有争出个结果。

最终,法官依照《民法通则》和《婚姻法》有关条款,结合本案实际,经过合议后做出如下判决:首先判决蔡家莉与曾铁辛离婚,蔡家莉作为受害方,获得夫妻共同财产的三分之二即16万元;判决曾铁辛赔偿蔡家莉身体损害和精神损害费7万元。

曾铁辛不服,提起上诉。2012年3月23日,二审法院的法官经过走访,确认蔡家莉所提供的被虐待事实成立,遂做出二审判决:维持原判。

终于冲出婚姻围城的蔡家莉得到了应有的赔偿,接受采访时她满怀信心地告诉记者,她打算开一家小饮食店,自立自强。她相信,靠自己的双手也能过上好日子,也能让女儿健康成长!

4.人身损害赔偿起诉状 篇四

被告 姓名,性别,X年X月X日出生,民族,职业(如农民,干部,退休,无业等),工作单位,住址(现住……)。

诉讼请求

1、请求法院判令被告赔偿原告医疗费、误工费、护理费、住院伙食补助费、残疾用具等各项费用共计XX元;

2、要求被告赔偿原告伤残补助金XX元;

3、本案诉讼费由被告负担。

事实与理由

何时何地因被告何因造成原告人身伤害,原告于何时在医院住院X天,共花去医疗费X元、护理费X元、住院伙食补助费X元、残疾用具X元,以及原告无法上班所造成的误工费X元。原告受伤后,被告拒不履行赔偿义务,特请求法院判令被告赔偿原告XX元。

证据和证据来源,证人姓名和住址

相关部门的鉴定书、认定书、医疗费发票、单位证明等。

此致

闽 清 县 人民法院

附:本诉状副本X份

起诉人(要求本人签名)

年 月 日

注:所需材料包括原告身份证复印件一份;起诉状副本份数,应按被告的人数提交;证据份数与起诉状一致。

【扩展】对哪些行为应认定为侵害人身权的行为?

根据1988年1月26日最高人民法院审判委员会讨论通过的《关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见(试行)》的规定,以营利为目的,未经公民同意利用其肖像做广告、商标、装饰橱窗等,应当认定为侵犯公民肖像权的`行为。

以书面、口头等形式宣场他人的隐私,或者捏造事实公然丑化他人人格,以及用侮辱、诽谤等方式损害他人名誉,造成一定影响的,应当认定为侵害公民名誉权的行为。以书面、口头等形式诋毁、诽谤法人名誉,给法人造成损害的,应当认定为侵害法人名誉权的行为。

5.财产损害赔偿民事起诉状样本 篇五

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财产损害赔偿民事起诉状样本

财产损害赔偿民事起诉状样本

原告:姓名,民族,出生日期,职业,住址。

被告:姓名,民族,出生日期,职业,住址。

诉讼请求:

1、要求被告赔偿原告(费用名称如医药费、误工费、护理费、伤残补偿金等)损失××元。

2、本案诉讼费由全部由被告承担。

事实和理由:

应写明侵害行为的事实和侵害后果的事实。若是人身伤害的,应写明受侵害的时间、地点、起因、经过,实际损害程度、恢复状况、法律咨询s.yingle.com

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就医情况等,作过法医鉴定的也应写明结论。若是姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权受到侵害的,应写明侵权行为的具体情节、后果和影响。

此致

甘肃省××人民法院

具状人(本人签名):

××年××月××日

注:

1、诉状若是手写的,须用蓝黑或黑墨水钢笔书写,诉状用A4纸。

2、诉讼副本应按被告人数提交。

3、随诉状应交原告身份证复印件及有关验伤单、伤势证明、护理证明及各种合理费用凭据、转院证明等。

【实例一】

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原告:陈兰东,男,1944年5月10日出生,汉族,住(略)。

被告:陈亚东,男,1962年6月12日出生,汉族,住(略)。

诉讼请求:

1、判令被告赔偿原告医疗费1626.4元、误工费208.35元、交通费80元、鉴定费300元、财产损失费50元,合计赔偿2264.75 元;

2、本案诉讼费由全部由被告承担。

事实和理由:

2017年2月5日晚上,被告陈亚东因经营客车纠纷向租住在原告陈兰东家的陈福建索要医疗费,在索要过程中双方发生斗殴。同住一处的原告及家人忙下楼劝阻,在劝架过程中,被告将原告打伤。后原告到兰州市城关区人民医院住院治疗治疗6天,花去医疗费1626.4元。经兰州市公安局鉴定,原告所受损伤为轻微伤甲级。案发后,兰州市公安局张掖路派出所干警及时前往制止,并现场证明原告陈兰东家“毁坏房门暗锁一把、打烂竹椅一张、上身外衣拉链扯坏、上身内衣扯烂”。

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原告认为,被告致伤其身体并损害其财物,其应当予以赔偿。为维护合法权益,原告特依法起诉,请判如所请!

此致

甘肃省××人民法院

具状人(本人签名):

××年××月××日

人身损害赔偿民事起诉状样本

原告:姓名,民族,出生日期,职业,住址。

被告:姓名,民族,出生日期,职业,住址。

诉讼请求:

1、要求被告赔偿原告(费用名称如医药费、误工费、护理费、伤

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残补偿金等)损失××元。

2、本案诉讼费由全部由被告承担。

事实和理由:

应写明侵害行为的事实和侵害后果的事实。若是人身伤害的,应写明受侵害的时间、地点、起因、经过,实际损害程度、恢复状况、就医情况等,作过法医鉴定的也应写明结论。若是姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权受到侵害的,应写明侵权行为的具体情节、后果和影响。

此致

甘肃省××人民法院

具状人(本人签名):

××年××月××日

注:

1、诉状若是手写的,须用蓝黑或黑墨水钢笔书写,诉状用A4纸。

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2、诉讼副本应按被告人数提交。

3、随诉状应交原告身份证复印件及有关验伤单、伤势证明、护理证明及各种合理费用凭据、转院证明等。

【实例一】

原告:陈兰东,男,1944年5月10日出生,汉族,住(略)。

被告:陈亚东,男,1962年6月12日出生,汉族,住(略)。

诉讼请求:

1、判令被告赔偿原告医疗费1626.4元、误工费208.35元、交通费80元、鉴定费300元、财产损失费50元,合计赔偿2264.75 元;

2、本案诉讼费由全部由被告承担。

事实和理由:

2017年2月5日晚上,被告陈亚东因经营客车纠纷向租住在原

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告陈兰东家的陈福建索要医疗费,在索要过程中双方发生斗殴。同住一处的原告及家人忙下楼劝阻,在劝架过程中,被告将原告打伤。后原告到兰州市城关区人民医院住院治疗治疗6天,花去医疗费1626.4元。经兰州市公安局鉴定,原告所受损伤为轻微伤甲级。案发后,兰州市公安局张掖路派出所干警及时前往制止,并现场证明原告陈兰东家“毁坏房门暗锁一把、打烂竹椅一张、上身外衣拉链扯坏、上身内衣扯烂”。

原告认为,被告致伤其身体并损害其财物,其应当予以赔偿。为维护合法权益,原告特依法起诉,请判如所请!

此致

甘肃省××人民法院

具状人(本人签名):

××年××月××日

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6.工伤赔偿起诉状 篇六

被告:李**,男,汉族,1972年**月**日出生;住成都市温江区**路2-4号;联系电话:。

诉讼请求:

一、请求判决原告无需支付被告各项工伤待遇***元;

二、本案全部诉讼费用由被告承担。

事实和理由:

4月,被告于入职原告处从事钻工工种。2月7日,被告在上班时被钻机砸伤右拇指,原告积极给予被告及时有效的治疗。

204月,被告伤情经司法鉴定为10级伤残。

年5月11日,被告及其委托律师张某经与原告平等、自愿协商,就被告工伤赔偿事宜签订《工伤赔偿调解协议》(工伤赔偿私了协议,笔者加)书面确认被告为工伤10级伤残,并同时规定:

1、原告一次性赔偿被告工伤医疗费用、失业救济金、伤残赔偿费等各项伤残赔偿费用共计10000元;

2、从达成协议之日起,原、被告双方解除劳动关系;

3、协议履行后,被告不得再以此为由向相关部门申请仲裁或起诉;本协议由双方自愿达成,绝不反悔。

上述协议(工伤赔偿私了协议,笔者加)签署当日,原告就依约支付被告工伤赔偿款及司法鉴定费用共计10600元。第二天,原告又给被告报销医疗费用842元。至此,双方严格按照协议约定履行完各自义务。根据协议约定,被告不得再以任何理由申请仲裁或起诉,但成都市市沙坪坝区劳动争议仲裁委员会成温劳仲案字[2015]第1100号《仲裁裁决书》却裁决原告还需支付被告8.5元,自然无法成立。

被告受伤后,就伤残补偿问题与原告在自愿协商的基础上达成协议(工伤赔偿私了协议,笔者加),属双方真实意思的表示。尽管被告此时没有做工伤认定和劳动能力鉴定,但双方协商的过程有其委托的代理律师参与,且被告伤情已经司法鉴定,双方亦一致确认为工伤10级,更何况双方协议也列明了工伤赔偿项目。被告当然应当知道其应获得的工伤赔偿项目及标准。劳动者有权处分自己的私权利。而且这种处分行为是建立在被告充分知晓自己的权利内容的基础上,即其明白无误地知道自己享有哪些权利、实现这些权利后可以得到哪些现实利益的前提下签订的协议,显然合法有效。协议(工伤赔偿私了协议,笔者加)约定了被告不得再就此事主张相关权利,足以认定被告已放弃了要求足额赔偿的权利,不应就同一事项再向劳动争议仲裁部门申请仲裁。因此,仲裁委应依法驳回被告的仲裁请求。

综上所述,渝沙劳仲案字[2015]第1100号《仲裁裁决书》认定事实不清,适用法律错误,特具状贵院,请求依法公正判决,予以纠正!

此致

成都市温江区人民法院

7.医疗损害赔偿起诉书 篇七

关键词:医疗损害,医疗侵权,法律责任

2002年9月1日起施行的《医疗事故处理条例》将医疗机构因过失造成比较严重的人身损害的医疗行为定义为医疗事故。《医疗事故处理条例》属于行政法的范畴,对于医疗事故的认定与否,关系到医疗机构、医务人员是否承担行政责任乃至刑事责任;至于除医疗事故以外的医疗差错和一般侵权行为,因其不涉及责任人的行政责任,因此不在《医疗事故处理条例》的调整之内。故此,我们在这里有必要探讨“医疗损害”、“医疗侵权”等概念。

1 医疗损害和医疗侵权概述

1.1 医疗损害

医疗损害这一概念在我国立法中并无规定。在法学理论研究中,医疗损害有广义和狭义之分。有学者把医疗损害定义为医疗行为对患者造成的不利益的实事,这可以说是广义的医疗损害的概念;还有学者把医疗损害定义为医疗行为对患者造成的人身损害,此可谓是狭义的医疗损害。笔者认为,医疗行为通常是直接针对人身的,其造成的损害也通常表现为患者的人身损害。所以,本文所探讨的医疗损害是狭义的医疗损害。

1.2 医疗侵权

医疗侵权,是指医务人员在治疗、护理的过程中侵害了患者受法律保护的权利的不法行为,不仅包括医疗事故,还包括因诊疗、护理过失使患者病情加重、死亡、残疾、功能障碍以外的遭受一般损害及痛苦的医疗差错。

1.3 医疗事故

同时,“医疗事故”这一概念被广泛使用,在此有必要将三者给予区别。依照我国《医疗事故处理条例》的规定,医疗机构因过失造成比较严重的人身损害的医疗行为定义为医疗事故。医疗事故这一称谓应属于行政法上的概念,医疗事故的认定主要是医疗机构、医务人员承担行政责任乃至刑事责任的法律依据。

有相当的医疗机构和医务人员将医疗侵权简单等同于医疗事故,认为如果医疗纠纷未被鉴定为医疗事故,则同样不构成医疗侵权,完全混淆两者的界限,因而对于一般性的医疗损害和医疗侵权的发生未提起足够的重视,导致了医患纠纷的增多和民事赔偿诉讼中的不利局面。

2 医疗损害中违约责任与侵权责任的竞合

2.1 医疗损害中违约责任与侵权责任竞合的产生原因

所谓违约责任与侵权责任的竞合,是指由于某种法律事实的出现导致两种以上的责任产生,这些责任彼此之间是相互冲突的。所谓侵权责任与违约责任的竞合,是不法行为人的同一行为既违反侵权行为法的有关规定,符合侵权责任的构成要件,又违反合同法的有关规定,符合违约责任的构成要件,因此产生侵权的民事责任与违约的民事责任相互冲突的现象。而违约责任与侵权责任的竞合是医疗损害民事责任的一个重要特点。“违约责任和侵权责任的分离是因合同法与侵权行为法的分离所产生的”,违约责任与侵权责任的竞合的产生在于法律依据之不同。

由于医疗合同的存在,医疗损害行为既因为没有适当地履行债务而构成违约行为,也因为侵害了患者相关权益而构成了侵权行为。因此,当以医疗损害为理由提起损害赔偿时,也就存在违约责任和侵权责任的竞合问题。

2.2 对医疗损害中责任竞合的处理的不同观点

对于违约责任和侵权责任的竞合,在中外法学界主要有3种不同的学说,即法条竞合说、请求权竞合说和请求权规范竞合说。从各国的立法和判例来看,对于违约责任与侵权责任的竞合的处理,并没有完全采纳上述3种学说中的哪一种观点,而是形成了各具特色的法律对策,主要有以下3种:(1)禁止竞合。此学说以法国法为代表,此学说认为债务的不当履行乃侵权行为之特别形态,按特别法优于普通法原则,应先追究违约责任,而无主张侵权行为请求权之余地。(2)允许竞合。又称请求权竞合,该学说认为在责任竞合中,受害人既享有合同上的请求权,又有由侵权法上的损害赔偿请求权,受害人可以选择行使一种请求权。当一个请求不能实现时,受害人可以另一个诉由提起诉讼而谋求保护。(3)限制竞合。这种观点一方面承认受害人的双重请求权,另一方面要对这种双重请求权作出一些限制性的规定。受害人可以选择提出一个请求,但选择权一经行使,另一项请求权即告消灭,也就是说如果败诉则不得以另一个诉由再提起诉讼。

2.3 对责任竞合的处理应采取限制竞合

比较之下,笔者倾向于限制竞合的观点:禁止竞合理论只承认受害人提起违约之诉,这无疑剥夺了受害人提起侵权之诉的权利;而允许竞合说则对另一方当事人—医疗机构的利益保护和减轻法院讼累等方面没有给予合理的考虑。在发生医疗损害时,应允许患者根据损害事实的具体情况,选择采违约责任,还是采侵权责任来行使请求权。而在受害人选择一个诉由提起诉讼后,不得因为败诉再以另一个诉由提起诉讼,这样有利于实现医患双方的利益平衡。

3 医疗侵权责任的归责原则

3.1 产品质量领域的归责原则

在产品质量领域,根据《中华人民共和国产品质量法》的规定和学理上比较一致的意见,生产者的产品责任作为一种特殊的侵权责任采取的是无过错原则。产品的缺陷本身就表明了生产者在生产过程中的“过错”,只是这个“过错”已经被固化在产品中;而在生产流程结束后,这种“过错”亦由于产品的定型而不可挽回。若该产品致消费者损害,则不必考虑生产者有无其他过错,而追究其责任。所以这个“无过错责任”是指在产品生产后不存在过错,而在产品生产过程中的过错的必要是确定无疑的。对产品责任同样采取无过错责任的美国,其产品责任理论中就把产品缺陷分为设计缺陷、制造缺陷、指示缺陷和发展缺陷4种类型,也说明了上述对“无过错责任”理解的合理性。

3.2 医疗侵权责任应适用过错责任原则

而对于医疗侵权责任的归责原则应当区别对待,理由如下:通常来讲,法律责任的承担以义务的违反为前提,无义务则无责任。在医疗侵权责任中,医疗机构提供的医疗服务是事先无法制造、储存的,而这种服务的产生需要患者的参与,医疗机构的生产过程与患者的就医过程是同一的,医疗机构在此过程之外的过错对于医疗侵权责任不具有意义。如果对医疗机构课以“无过错责任”,等于是说,医疗服务的提供者是否承担责任取决于其自身完全无法掌控的事实的出现与否,极有可能将法律责任强加于并未违反义务的主体之上,有悖于法律的公平。故此,笔者认为,医疗侵权责任应当采取过错责任制度。

3.3 医疗机构承担举证责任的启示

过错责任原则的适用必然涉及到对过错的证明。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第4条第1款第8项的规定:“因医疗行为引起的侵权诉讼,由医疗机构就医疗行为与损害结果之间不存在因果关系及不存在医疗过失承担举证责任”。客观地说,医疗行为是一种专业性强、具有一定危险性的特殊行为,采用过错推定制度,即由医疗机构承担是否存在违反注意义务的行为和过失与损害后果的因果关系是否存在的举证责任,而由患者对医疗合同及医疗损害的存在承担举证义务,这样比较符合诉讼经济原则。但同时医疗机构一定要对此规定有足够的认识,切实规范医疗过程中相关信息资料的采集、记录、保管,以避免由于自身的举证不能而承担过错责任。

综上所述,医疗损害、医疗侵权和医疗事故在法律上是不同的概念,彼此之间亦有不同的构成要件。医疗机构在努力杜绝医疗事故的同时,也要对医疗损害和医疗侵权进行防范和规避,以维护自身正当权益,减少医患纠纷,营造医患和谐的就医氛围。

参考文献

[1]龚赛红.医疗损害赔偿立法研究[M].北京:法律出版社,2001:122.

[2]艾尔肯.医疗损害赔偿研究[M].北京:中国法制出版社,2005:17.

[3]黄丁全.医事法[M].北京:中国政法大学出版社,2003:88~93.

[4]柳经纬,李茂年.医患关系法论[M].北京:中信出版社,2002:11.

8.常某与某医院医疗损害赔偿纠纷案 篇八

“医疗事故鉴定结论”证据的

可采性分析

内容摘要:医疗纠纷案件中,判断医生医疗行为是否存在过错及其与患者伤情是否具有因果关系,由于是特定领域范围内的专业认知,多数情况下需依托于医疗事故鉴定结论。然而,如果缺乏对医疗事故鉴定结论的依据即医疗病历真伪性进行鉴别、未依法对该鉴定结论进行质证,则很容易出现司法裁判不公的情形。本文以常某医疗损害赔偿纠纷案为实证分析对象,结合此案中当事人以病历虚假为由拒绝医疗事故鉴定应否承担败诉风险的问题,从证据认定的客观性、合法性及关联性方面,论述医疗纠纷案件中,如何正确认定医疗事故鉴定结论的证明力。

关键词:医疗事故鉴定结论 病历虚假 证据效力 败诉风险

【基本案情】

2012年8月9日,申诉人常某之妻白某生病,天津市某医院医生张某到常某家中为白某诊疗,并按急性肠胃炎为白某输液治疗,用药为庆大霉素和阿米卡星针剂。8:10分许开始输液,8:15分左右张某离去,9:10分左右白某死亡。常某遂报案。8月13日,某公安分局提取了治疗的相关药品。8月14日,经双方当事人委托A医院对死者解剖,证实死者因肺水肿、出血等使肺失去通气换气功能,机体脏器得不到足够的氧气供应,加之死者生前患有严重肝硬化、脂肪肝等,终致呼吸、循环等多脏器衰竭而死亡。11月,常某以医生张某治疗中擅离职守、输液中添加禁混用药物造成白某死亡为由,起诉至一审法院要求某医院负医疗损害赔偿责任。

【诉讼过程】

一审法院立案后,某医院申请对医院是否具有医疗过错及其医疗行为与死者死亡是否存在因果关系进行医疗事故鉴定。但常某坚持应先对病历真实性进行质证,然后再进行鉴定。因双方未能达成一致、常某在电脑抽取鉴定专家程序上不予配合,鉴定无法进行。一审法院据此认为,应由常某承担举证不能的法律责任。判决:驳回常某的诉讼请求。常某不服,上诉至一中法。一中法维持原判,后高法再审亦驳回常某的诉讼请求。常某不服,向我院提出申诉。

我院受理此案后,经调阅两审审法院卷宗、公安分局出警情况记录,反复比对双方当事人、相关证人在庭审中以及常某报案当日在公安分局的陈述,发现此案存在违反法定程序、认定案件的基本事实缺乏证据证明的情形。遂依法提请天津市人民检察院抗诉。经抗诉,天津市高级人民法院依法公开审理此案,认为常某在诉讼中明确提出病历虚假的问题,一审法院在委托鉴定时,未对病历的真实性进行质证,违反法定程序。二审法院以常某无法提供证据证明病历虚假为由,驳回其鉴定申请,亦属不当。且经查明,某医院提供的病历上记载的用药数量与某公安分局提取的死者治疗相关药品清单上载明的用药数量不符,而该药品清单有常某、张某、某医院副院长王某及派出所梁某四人签字;病历上记载的死亡时间亦与当日张某在某公安分局派出所的陈述,相关证人证言以及张某庭审期间的陈述不符。遂裁定撤销两审法院民事判决,发回重审。后该案经重审后,双方当事人达成调解协议,常某的诉求得到支持,有效维护了其合法权益。

【争议焦点】

本案中,某医院应否对白某的死亡承担医疗损害赔偿责任,关键在于医生张某的医疗行为是否存在过错及其与白某死亡间是否具有因果关系。而这些问题的解决,无疑要依赖于医疗事故技术鉴定结论的内容。然而,在诉讼当事人提出对医疗病历真实性的质疑而拒绝配合进行医疗事故技术鉴定时,由谁来承担败诉的风险呢?对此,存在两种不同意见:

第一种意见认为,医疗事故鉴定结论是确认某医院医疗行为是否存在过错及其与白某死亡结果之间的因果关系的关键。本案中,由于常某在电脑抽取医疗事故鉴定专家程序上的不配合,致使医疗事故技术鉴定无法进行,进而导致确认医方的过错及白某死亡的原因,无法划定双方责任。故常某应当承担举证不能的法律后果,两审法院判决没有错误。

第二种意见认为,医疗事故鉴定虽然是本案中确认某医院医疗行为是否存在过错及其与白某死亡结果之间的因果关系的关键,但由于医疗事故鉴定的依据是死者的病历记录,错误或虚假的病历记录会直接导致鉴定结论的错误。故在进行医疗事故鉴定前,应首先确保病历记录的真实性。本案中,申诉人常某对病历提出异议,要求先就病历进行质证并无不当。两审法院对此诉求置之不理即判决常某败诉,属于认定事实缺乏依据,应当提出抗诉。

【抗诉理由之法理评析】

笔者认为,本案应当提出抗诉。案中,当常某因对医疗病历真实性有质疑而拒绝配合医疗事故技术鉴定时,应当首先对病历的真实性进行质证,然后才能进行医疗事故技术鉴定,而不应一刀切的以当事人拒绝配合医疗事故技术鉴定,导致无法得出鉴定结论为由判决其承担败诉风险。理由如下:

医疗事故鉴定结论作为医疗纠纷案件中证据材料的一种,其能否作为认定案件事实的依据予以采纳,取决于其证明力如何。司法实践中,在医疗病历虚假情形下,如何认定其证明力,其能否不经质证直接作为证据使用,直接关系着医疗纠纷案件中医患双方责任认定。本案中,笔者基于我国民事诉讼法的相关规定,欲从医疗事故鉴定结论的客观性、合法性及关联性即证据“三属性”方面论述其证明力。

(一)医疗事故鉴定结论的客观性取决于医疗病历的真实性

第一,医疗事故鉴定结论的客观性与正确性,取决于医疗病历的真实性。医疗损害赔偿纠纷案件中,医生医疗行为是否存在过错及其与患者伤情是否具有因果关系,是特定领域范围内的专业认知,具有特定的专业性与职业性,审判机关及社会公众必须依赖于专业的判断意见才能认知。这正是医疗事故鉴定结论存在的必要性。然而,医疗事故鉴定结论能否客观真实地反映案件事实,则依附于医疗病历的记载。医疗病历作为记载患者病情、康复情况、医生医疗行为及用药情况等的书面材料,无疑是医生医疗过程的再现。在医疗行为已经完成情形下,任何关于医患双方权利、义务及责任的认定和判断,包括医疗事故技术鉴定的进行,都必须基于医疗病历的记载。基于此医疗病历的客观性、真实性将直接决定医疗事故鉴定结论的正确性,进而决定案件事实的认定。故医疗损害赔偿纠纷案件中,当案件当事人对医疗病历的真实性有争议时,法院应当首先就医疗病历的真伪性进行质证和判断,然后才能在真实的病历基础上进行医疗事故技术鉴定。

第二,医疗病历真实与否,直接关系着能否推定医疗机构具有过错。我国《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第4条第8项规定:“因医疗行为引起的侵权纠纷,由医疗机构就医疗行为与损害结果之间不存在因果关系及不存在医疗过错承担举证责任。”故医疗损害赔偿纠纷案件中,医疗机构应承担过错及因果关系的举证责任。然而,2007年颁布施行的《侵权责任法》第54条关于“患者在诊疗活动中受到侵害,医疗机构及其医务人员有过错的,由医疗机构承担赔偿责任”的规定,改变了由医疗机构证明是否存有过错的归责原则。根据我国《立法法》关于法律优先效力的规定,自《侵权责任法》实施以来,医疗侵权纠纷原则上实行过错责任原则,由患者证明医疗机构存在过错;对于医疗行为与损害结果间是否具有因果关系,则仍然由医疗机构承担举证责任。同时,为避免医疗机构利用自身优势侵害患者的合法权益,《侵权责任法》第58条明确规定了几项推定医疗机构具有过错的法定事由,其中关于“患者有损害,因下列情形之一的,推定医疗机构有过错:……(三)伪造、篡改或者销毁病历资料”的规定,将医疗病历虚假作为推定医疗具有过错的法定事由。故,在患者对医疗病历的真实性产生质疑时,理由先对病历的真实性进行核查,进一步判断应否推定医疗机构的过错责任。

(二)医疗事故鉴定结论的合法性认定:必须经过法庭质证

医疗事故鉴定结论作为一种专业性的鉴定意见,是我国《民事诉讼法》法定的证据类型之一。就其证明力而言,《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称《证据规定》)第71条规定:人民法院委托鉴定部门作出的鉴定结论,当事人没有足以反驳的想法证据和理由的,可以认定其证明力。由此,在当事人没有异议情形下,鉴定结论可以直接作为证明案件事实的证据使用的。然而,司法实践中,很多人都错误地认为鉴定结论是一种结论性论证,是可以不经当事人质证而直接作为证据使用的。加之《证据规定》第77条第2项进一步明确了鉴定结论的证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言,即使是很多专业人士包括很多法官也直接将这种证据材料当作证据使用。事实上,根据《民事诉讼法》第68条及《证据规定》第47条规定,任何证据都应当在法庭上出示,由当事人质证。未经质证的证据,不能作为认定案件事实的依据。由此,鉴定结论并不是关于案件事实的结论性观点。其作为鉴定人关于待鉴定事项的意见和观点,证明力大小还需要经过双方当事人质证及法官的审查判断。修改后《民事诉讼法》将“鉴定结论”的称法正式修改为“鉴定意见”,并于第78条明确规定“当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的,鉴定人应当出庭作证。经人民法院通知,鉴定人拒不出庭作证的,鉴定意见不得作为认定事实的依据。”正是鉴定结论证明力的准确表述。

故医疗事故鉴定结论虽是判定医疗纠纷案件中医方是否存在医疗过错及其医疗行为与患者伤情是否具有因果关系的重要依据,但其本质仅是一种专家鉴定意见,必须经过双方当事人质证才能作为认定案件事实的依据。

(三)医疗事故鉴定结论的关联性认定:对案件具有实质性影响

证据的关联性,又称证据的相关性,是指证据必须与案件待证事实之间存在一定的联系。证据的关联性是证据适格的基础性条件。司法实践中,判断证据材料与案件事实之间是否具有关联性并没有固定的标准,它很大程度上依赖于人们的常识与经验来判断,即判断证据在证明案件事实上的倾向性或概率。例如,此项证据材料是支持案件事实的认定,还是否认案件事实的认定?其支持或者否认的程度如何?医疗纠纷案件中,医疗事故鉴定结论与案件事实认定的关联性十分紧密:医疗事故鉴定结论是判断医患双方权、责的重要依据。在医疗过程无法还原及模拟情形下,医疗事故鉴定结论甚至被视为唯一依据予以适用,无需其他证据予以佐证。然而,需要注意的是:证据的关联性并非认定证据证明力的唯一因素,任何关联的证据都必须同时满足客观性、合法性及关联性三个因素,否则就容易出现以偏概全、司法不公的情形。

就本案来说,由于两审法院过度倚重医疗事故鉴定结论对证明案件事实的关联性,而忽视了对医疗事故鉴定结论之依据——医疗病历真实性审查的审查,导致案件事实认定缺乏证据证明,判决明显不公:笔者审查此案过程中,经听取双方当事人陈述案件情况,细致查阅案卷材料及两审法院卷宗,比对庭审中双方当事人、证人的陈述,发现在白某死亡时间上,医生张某与证人在庭审中所述并不一致;在医疗用药上,张某庭审所述也前后不一;又经到该案所辖公安调阅派出所提取的药品记录,笔者发现医院提供的病历上记载的用药数量与派出所提取的死者治疗药品清单上载明的用药数量不符,而派出所提供的药品清单上有常某、张某、某医院负责人及派出所出警人员的签字。且病历上记载的死亡时间亦与医生张某在公安机关的陈述、相关证人的证言以及张某庭审期间的陈述不符。故本案中,两审法院对常某提出病历虚假的申请不予理睬,对病历不予质证,过分依赖医疗事故鉴定结论,简单地从其拒绝医疗事故鉴定结论的行为断定其过错并判决其承担败诉风险,明显违反法定程序,缺乏事实依据。

9.医疗损害赔偿起诉书 篇九

首先对于劳动争议,根据我国劳动法第19条规定,应当先向用人单位所在地或劳动合同履行地劳动仲裁委员会申请仲裁,对仲裁不服的,可以向人民法院起诉。

劳动单位不签订劳动合同,明显违法了《劳动合同法》,该法第10条规定,建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系,未同时订立劳动合同的,应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。根据该法第82条规定,若自用工之日超过一个月不满一年,用人单位要支付每月二倍的工资。因此最好能等到一个月,仍不和你签订合同,采取相应措施。

对于用人单位违法劳动法律,不签订合同的行为,可以向劳动行政部门反映情况,要求处理。若想通过司法渠道解决,注意收集证据。工作服可以证明在那单位工作过,同时单位同事的证言,以及录音都是可以作为证据使用的。

签订劳动合同是法律规定的强制性义务《劳动合同法》第二条明确规定:“建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。”由此可见,现实中不签劳动合同的现象是错误的,违法的。企业不签劳动合同将承担以下法律风险。信法网范本大全

一、根据《劳动合同法》第八十二条规定:“用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资”。因此企业在解除劳动关系时应支付双倍工资。若未支付,职工可申请劳动仲裁。

二、若签了合同,根据《劳动合同法》第三十七条的规定:“劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位,可以解除劳动合同。”员工辞职需提前30日通知企业。根据《劳动合同法》第九十条的规定:“劳动者违反本法规定解除劳动合同,或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制,给用人单位造成损失的,应当承担赔偿责任。”劳动者辞职可能会承担赔偿责任;如果没签合同,劳动者可随时解除关系,不用承担赔偿责任。这样一来,企业对劳动者的约束力就变弱了。

三、未签合同能引起无固定期限劳动合同的成立。《劳动合同法》第十四条规定:“用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的,视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同”。这对企业是不利的。

四、单位不能以适用不合格为由辞退职工。《劳动合同法》第三十九条规定劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的,用人单位可以解除劳动合同。因此签了合同约定了试用期,企业就能在试用期内以不符合录用条件为由随时辞退职工且不用支付经济补偿金。而未签合同就不存在试用期的问题,辞退职工就必须给付经济补偿金。

10.医疗损害赔偿起诉书 篇十

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机动车交通事故人身损害赔偿起诉状怎么写

随着机动车辆的日益增多,机动车辆交通事故也显著增加。不安全驾驶往往会造成人身损害和财产损失,甚至造成伤者死亡的严重后果,所以我国对机动车辆以及驾驶员出台了一系列限制措施。那么,如果不幸发生机动车交通事故,机动车交通事故人身损害赔偿起诉状怎么写?赢了网小编为您提供如下参考:

一、机动车交通事故人身损害赔偿民事起诉状的含义

民事起诉状,是指公民、法人或其他组织,在认为自己的合法权益受到侵害或者与他人发生争议时或者需要确权时,向人民法院提交的请求人民法院依法裁判的法律文书。

二、机动车交通事故人身损害赔偿民事起诉状的基本结构

民事诉状一般分为五大基本部分:

1、文头。一般写“民事起诉书”或“民事起诉状”;

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2、列明诉讼主体。原告和被告是基本的诉讼主体。有第三人的,还要列明第三人;自然人诉讼主体的,要按照“姓名,性别,民族,出生年月日,职业,住址,身份证号、联系方式”的顺序写明;其中姓名、性别、出生年月日(确实不清楚的可以写个大概年龄)、住址、联系方式5项是必须有的;单位诉讼主体的,要写明单位名称、法定代表人、住址(住所地)、联系方式,最好能附有其营业执照的复印件;

3、诉讼请求。诉讼请求要用序号分开,每条按照“请求依法判令XXXXX;”的格式来写。另外,现在有的法院要求诉状还要列明案由。但案由不是必须有的部分;

4、事实与理由。即先说明事实(比如受到侵害),再说明要求赔偿的理由(实体法的规定)和提起诉讼(程序法的规定)的理由。实践中为了简便,有些简单的案件也可以不详细列明理由,只写“依法应承担责任”、“依法起诉至贵院”即可;

5、文尾。文尾要写清递交诉状的法院、具状人(原告)、起诉时间。向人民法院递交的诉状中,必须有至少一份是由具状人亲笔签字(盖章、按手印)的原件。

三、机动车交通事故人身损害赔偿民事起诉状应当记明的事项

当事人的基本信息。包括原(被)告的姓名、性别、年龄、民族、职业、法律咨询s.yingle.com

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工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人等信息;原告诉讼请求以及诉讼请求所依据的事实和理由;证据和证据来源,证人姓名和住所;受诉法院名称,起诉的年、月、日,起诉人签名或盖章。

通过赢了网小编提供的上述材料,相信您对机动车交通事故人身损害赔偿起诉状的写法有了一定的了解,在发生机动车交通事故后,一定要保持理智,切不可路怒,及时收集现场证据以及人身伤害的证据才能够最大程度的保障和维护自身合法权益。如果您还想了解更多相关知识您可以咨询赢了网。

来源:(机动车交通事故人身损害赔偿起诉状怎么写http://s.yingle.com/jt/105080.html)交通事故.相关法律知识

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